Понятие, функции, объекты и источники патентного права

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Понятие, функции, объекты и источники патентного права». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Правовое положение результатов созидательной и интеллектуальной деятельности, которая относится к производству, регламентируется нормами патентного права. Патентное право — это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые вследствие творческих решений технического и дизайнерского характера.

Субъекты патентного права

К субъектам патентного права относят авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладателей, а также иных лиц (не авторов), приобретающих по закону или договору отдельные патентные права.

В качестве автора признается гражданин, который внес индивидуальный созидательный вклад в создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).

Творчество, созидательный вклад и труд — крайне неоднозначные понятия. Имеется масса дефиниций творчества ещё со времен

Платона, который полагал, что творчество — это божественная способность, родственная особому виду безумства.

Творческий или созидательный труд — это одна из форм жизнедеятельности человека, характеризующаяся репродуктивной и созидающей сторонами. Это объясняется тем, что для разрешения одних задач довольно применить типовые, рациональные или формализованные приемы, требующие, несомненно, известных интеллектуальных усилий субъекта, который их применяет, а для разрешения других требуется создание или изобретение новейших, нестереотипных приемов и правил либо нестереотипное использование популярных приемов и правил.

Разногласия творческих и репродуктивных начал интеллектуальной деятельности обнаруживаются в характере результата такой деятельности. Не может быть безусловно творческого результата, который создается как бы на «пустом месте», как не может быть и результата, полученного хотя бы без минимального созидательного усилия.

Поэтому во многом небезусловны т. н. критерии или признаки результата, используемые для признания деятельности творческой (новизна, оригинальность, изобретательский уровень, неочевидность и пр.). Но их относительность не свидетельствует об их бесполезности. Напротив, их следует поднять до ранга юридически значимых признаков, что и осуществлено в патентном законодательстве. Непосредственно созидательная деятельность или творческий труд остаются за пределами позитивного права, потому что им не нужна регламентация извне.

Своё право авторства на созданный им результат автор реализует, когда подает заявку. Если в заявке названо лицо, которое не является автором, то фактический автор вправе обратиться в суд с заявлением о признании за ним авторства и возможности реализовать иные права, вытекающие из этого права.

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может быть как гражданин, чьим творческим трудом создавался соответствующий результат интеллектуальной деятельности, как и л ицо, которое указывается как автор в заявке на выдачу патента, если не доказано иное (ст. 1347 ГК РФ).

Субъектами патентного права являются и соавторы изобретений, полезных моделей или промышленных образцов (ст. 1348 ГК РФ) — граждане, которые своим совместным творческим трудом создавали изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Критерий признания граждан соавторами — совместный созидательный, творческий труд, при этом степень созидательного участия в сотворении охраняемого результата юридического значения не имеет.

Понятие и виды объектов патентного права

Патентное право является частью гражданского права, регулирую­щей отношения, возникающие в процессе использования объекта ин­теллектуальной собственности в народном хозяйстве, культуре, здра­воохранении, обороне. Этими объектами, согласно Патентному зако­ну РФ от 12 сентября 1992 г., являются изобретения, полезные модели или «малые изобретения», промышленные образцы. Речь идет, таким образом, о результатах творческой деятельности в области науки и тех­ники. К этим результатам относятся и научные открытия, которые ра­нее охранялись правом на открытие. Это был редкий случай в мировой практике охраны авторских прав, потому что, во-первых, автор откры­тия закрепляет свое авторство в публикациях, где он описывает откры­тие, во-вторых, использование открытия не может быть ограничено, запрещено или разрешено.

Открытия — это обнаруженные не извест­ные ранее явления или закономерности природы, а действие законов природы не зависит от воли человека, автора открытия. Поэтому зако­нодатель отказался от охраны права на открытие как особый объект интеллектуальной собственности.

Наиболее важным объектом патентного права является изобрете­ние.

Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее за­конодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи, решенной новым способом.

Патентный закон РФ не содержит определения поня­тия «изобретение», а лишь указывает на условия его патен­тоспособности: изобретению предоставляется правовая охра­на, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретения — устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, а так­же предложения по применению уже известных устройств, спо­собов и веществ по новому назначению.

Изобретение — считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Изобретением называется техническое решение задачи, обладаю­щее новизной, изобретательским уровнем и возможностью промыш­ленного применения. Изобретение — творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных техни­ческих средств решения задачи, возникшей в сфе­ре практической деятельности. Решение задачи должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веще­ством, штаммом либо предложением по использо­ванию указанных объектов по новому назначению.

Итак, как техническое решение изобретение должно иметь не тео­ретический, а прикладной характер, который наиболее полно раскры­вается в его признаках; перечисленных в определении изобретения:

= изобретение является новым, если оно не известно на современ­ном уровне развития техники. Реактивный двигатель на самолете или подводные крылья на корабле не были известны мировой техничес­кой мысли в момент их конструирования, это был новый шаг в разви­тии техники;

= изобретение имеет изобретательский уровень, если до даты уста­новления приоритета на это изобретение (то есть до даты поступления заявки на это изобретение в компетентный орган) о нем невозможно было почерпнуть общедоступных сведений ни в России, ни в других странах. В 50-х годах прошлого века произошел поучительный инци­дент с одним нашим изобретением — форкамерным зажиганием авто­мобильного двигателя. Изобретатель был приглашен в ФРГ, страну, выпускавшую тогда самое большое число легковых автомобилей, и там прочитал несколько публичных лекций и опубликовал ряд статей в специальных журналах об изобретенном им устройстве. Очевидно, он полагал, что это послужит хорошей рекламой для патентования. Одна­ко патентные органы ФРГ отказали изобретателю в признании его изобретения, потому что о нем еще до заявки на патент можно было узнать все необходимое из общедоступных журналов;

= изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоох­ранении, других отраслях народного хозяйства, и использовано имен­но сейчас, а не в будущем. Так, в свое время была отклонена заявка на изобретение моста через Берингов пролив, хотя она содержала остро­умные технические решения. Но кто и когда сможет построить этот мост? Объектами изобретений могут быть: устройства (например, реактивный двигатель); способы (например, технология изготовления пластмасс); штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных; применение известных ранее изобретений по новому назначению (например, конструирование аэросаней для передвижения по Аркти­ке — установка на них авиационного двигателя).

В качестве отдельного вида объектов изобретательского права Па­тентный закон называет полезные модели, или «малые изобрете­ния».Полезными моделями являются конструкции средств производ­ства и предметов потребления, обладающие теми же качествами, что и изобретения.

Полезная модель — новое техническое устрой­ство, произведенное в результате творческой дея­тельности, относящееся к конструктивному вы­полнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полез­ная модель должна быть новой и промышленно применимой.

Не признается полезной моделью: 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ­ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологии интегральных микросхем; 3) решения, противоречащие общественным интересам, принци­пам гуманности, морали.

Читайте также:  27.12.2022 Выплаты и пособия на детей в 2023 году

Изобретение не следует смешивать с открытием. В открытии не создается ничего нового, а лишь описывается ранее не известное явле­ние или свойство объективного мира, например всемирное тяготение или радиационные пояса вокруг Земли. Они существовали всегда, но не были известны. Открытие делает их известными человечеству.

Изобретение отличается также от рационализаторского предложе­ния, которое не обладает признаками новизны и изобретательского уровня. Рационализаторское предложение является новым лишь в рам­ках того предприятия, где оно внедряется, и только на этом предприя­тии рационализатор получает вознаграждение.

Рационализаторское предложение является объектом правовой за­щиты и правового признания, но не в рамках Патентного закона, а в соответствии с другими законами.

К устройствам относятся конструкции и изделия. Под уст­ройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Устройство — совокупность элементов, которые каким-либо образом взаимодействуют между собой и в совокупности выполняют определенную функ­цию.

Способ — это совокупность приемов и методов, выполнение которых в оп­ределенной последовательности и с соблюдением определен­ных правил влечет достижение определенного ре­зультата. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объек­тов.

Вещество как самостоятельный вид изобретения представ­ляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов.

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или жи­вотных, означает совокупность клеток, имеющих общее проис­хождение, характеризующихся одинаковыми устойчивыми при­знаками.

Система патентного права

Основные черты современной системы патентного права сложились уже в конце XIX века и закреплены в Парижской конвенции в 1886 г. Соблюдение ее правил является обязательным условием для стран-участниц конвенции, включая и Россию.

Особенностями данной системы являются:

  • Территориальное действие. Не существует единого «международного патента». Охрана предоставляется только на территории определенного государства. Однако имеется возможность регистрации патента сразу в нескольких странах в рамках международных соглашений.
  • Срочный характер – охрана предоставляется только на определенный период, по окончании которого информация переходит в общественное достояние. Сроки защиты зависят вида интеллектуальной собственности, особенностей национального законодательства страны, на территории которой она предоставляется. Для российской системы эти сроки указаны далее в статье.
  • Запретительный характер – нельзя использовать техническое решение без согласия правообладателя.
  • Право приоритета – более ранняя дата подачи заявки в патентное ведомство дает преимущество для дальнейшего использования технического решения. Однако существует и право преждепользования. Если разработка добросовестно применялась на территории России другим производителем до его регистрации, то право на дальнейшее безвозмездное использование за ним сохраняется.

Признание патента недействительным

Случаи, в которых патент может быть признан недействительным, оговорены в ст. 1389 ГК РФ. К их числу относятся:

  • Несоответствие условиям охраноспособности, которые были перечислены выше. Несмотря на то, что техническое решение проходит экспертизу в «Роспатенте», абсолютно достоверно его проверить невозможно, в том числе факты его открытого применения в России и за рубежом.
  • Сущность технического решения раскрыта с недостаточной детализацией для того, чтобы «воплотить его в жизнь» специалистом в данной области деятельности. Такой факт может обнаружиться при покупке лицензии и постановке продукции на производство.
  • Совпадают даты приоритета на одно и то же техническое решение от разных заявителей. Такое может возникнуть при ошибке со стороны экспертов «Роспатента». Выдача патента возможна в этом случае только для одного заявителя при наличии соглашения между ними.
  • При указании в качестве автора или правообладателя лица, которое таковым не является. Это лицо может оспорить правомерность выдачи патента.

Процедура получения патента

Просто придумать что-то новое недостаточно для того, чтобы считаться его автором. Для этого надо получить патент. Первый этап оформления прав можно пройти самому. Для этого надо открыть информационные базы и проверить, не изобрел ли кто ваше ноу-хау до вас. Это называется предварительный патентный поиск. Проверять надо не только по российским, но и международным базам.

Для второго этапа все-таки надо пригласить юриста. Это будет тоже поиск, но уже профессиональный. Специалист ищет аналогичные решения по критериям патентоспособности и дает заключение: стоит начинать процедуру патентования или нет. Если он принял положительное решение, необходимо заплатить пошлину.

Поверенный подает в Росреестр заявку на патент. Приемом занимается Федеральный институт промышленной собственности — ФИПС. После приема заявки вы получите приоритетную справку, она фиксирует право первенства на это изобретение за подавшим. Заявка в Роспатент состоит из заявления, описания, формулы и реферата.

Первая часть — данные об авторе и правообладателе, наименование изобретения. Описание поясняет суть объекта, возможность применения. Формула основывается на описании, содержит материалы для оценки и понимания сути изобретения.

Именно она имеет юридическое значение и определяет границы защиты объекта изобретательского права. Могут быть приложены чертежи. В реферате дается краткий перечень особенностей объекта патентования.

В дело вступает Роспатент. Заявка проходит формальную экспертизу, изобретения и промышленные образцы — по существу. Полезная модель проверяется на патентоспособность.

Если после прохождения всех экспертиз будет установлено соответствие объекта всем необходимым условиям, решение о выдаче патента будет положительным.

Сколько действует патент

Сроки действия патентных прав разные, в зависимости от вида. Изобретения защищаются в течение 20 лет. Если срок реализации изобретения был затянут, его можно продлить до 5 лет. Права на полезную модель действуют 10 лет. Промышленные образцы имеют самый маленький срок защиты — 5 лет, но их можно продлить до 4 раз, то есть еще на 20 лет.

После получения патента каждый год надо платить госпошлину на основании Приказа Роспатента от 14.08.2014 N 122. Это оплата за поддержание патента в силе: на полезную модель с первого года, за изобретение и промобразец — с третьего.

С каждым годом размер пошлины увеличивается. Роспатент не уведомляет о необходимости оплаты, это обязанность правообладателя. В случае неуплаты ежегодных пошлин патентная защита прекращает свое действие. По истечении срока защиты патентного права объект патентования становится общедоступным.

На основании ст. 1352 ГК в роли промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение объекта индустриального или кустарно-ремесленного производства, раскрывающее его внешний облик. На промышленный образец выделяется государственная защита, если по своим характерным признакам он является новым и подлинным.

Замечание 2

К таким признакам относятся находящие художественными и (или) удобными характеристики внешнего образа изделия, а именно форма, модель, узор и гармоничность красок.

Промышленный образец будет считаться новым тогда, когда комплексность его важнейших признаков находят свое отражение на картинках изделия, которые оговорены в перечне существенных признаков промышленного образца, согласно п. 2 ст. 1377 ГК, не известных из данных, явившихся широко распространенными в мире до момента получения преимущества промышленного образца. Промышленный образец будет индивидуальным тогда, когда его главные признаки установлены творческой спецификой изделия.

Изделиям, выступающим в качестве промышленного образца, не предоставляется правовая охрана, если они являются:

  • решениями, обусловленными только технической задачей изделия;
  • объектами архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленными, гидротехническими и иными стационарным сооружениям;
  • объектами неустойчивой формы из текучих, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.

В соответствии со ст. 1353 ГК, признание и охрана исключительных прав на изобретение, полезной модели или промышленного образца возможно при наличии факта их государственной регистрации, по итогам которой ответственная служба, занимающаяся делами интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Из ст. 1354 ГК – патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливает:

  • преимущество изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • авторство;
  • исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана прав на создания или полезный объект осуществляется согласно патенту, в котором устанавливается формула изобретения или полезной модели, регулирующая масштаб охраны. П. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК предусматривают описание и эскизы для обоснования данного принципа изобретения и полезной модели.

Читайте также:  Решение суда о взыскании алиментов в твердой денежной сумме

В практике существует множество способов и механизмов защиты патентных прав. Здесь могут использоваться административные, гражданско-правовые механизмы, а также защита с использованием уголовного преследования нарушителей или должностных лиц нарушителей.

Способы защиты патентных прав – это материально-правовые меры принудительного характера, которые закреплены законом, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Суды, в том числе арбитражные и третейские, в соответствии с их компетенцией рассматривают следующие споры: об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров; о праве преждепользования; о выплате вознаграждения автору работодателем; о выплате различных компенсаций, а также другие споры[18].

Разрешая перечисленные споры, суды, в частности, учитывают, что нарушением исключительного права патентообладателя (контрафакцией) признается любое несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.[19]

В указанных случаях по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а виновное в нарушении лицо обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством. При этом требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором. Имущественные права патентообладателей защищаются в рамках трехлетнего общего срока исковой давности, если законом не будут установлены специальные сроки. Личное неимущественное право авторства защищается без ограничения исковой давностью.

Истцы по спорам об авторстве, а также авторы объектов промышленной собственности по спорам, вытекающим из права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Судебная система защиты патентного права представляет собой сложный процесс, который требует хорошего знания в нормативно — правовой базе данной отрасли, дабы избежать тяжелых последствий.

2.2 Административная система защиты патентного права

В административном порядке разрешаются, в частности, споры, связанные с возражениями на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, возражениями на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной, возражениями против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года[20].

Заявитель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение на решение об отказе в выдаче патента в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено в течение четырех месяцев с даты его поступления. В течение всего срока его действия патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях: а) несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности; б) наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. Возражение против выдачи патента по этим основаниям должно быть рассмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение в течение шести месяцев с даты его поступления.[21] При несогласии с принятым решением, любая из сторон в течение шести месяцев с момента принятия решения вправе подать жалобу. В соответствии со ст. 147 УК РФ присвоение авторства, принуждение к соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой уголовную ответственность[22].

Административная система защиты патентного права разрешает вопросы о полезности и нужности данного вида изобретения. Имеет свою систему, сложности и нюансы.

Принципы патентного права

В основе регулирования, составляющего институт патентного права, лежат следующие принципы:

  1. Охрана предоставляется лишь тем техническим решениям, патентоспособность которых признана в установленном законом порядке, что отмечается в п. 1 ст. 1363 ГК РФ. Надлежащим образом должна быть реализована процедура получения патента, включающая этап подачи заинтересованным субъектом правильно оформленной заявки в исполнительный орган, осуществляющий функцию регистрации и выдачи патентов (Роспатент).
  2. Обладатель патента наделяется исключительным правом на объект — только он может использовать промышленную собственность любым правомерным способом, в частности, ввозить на территорию РФ, вводить в гражданский оборот путем продажи и т. д., требуя при этом от всех третьих лиц невмешательства в процесс реализации своего права.
  3. Обеспечение нормами патентного права баланса общественных интересов и интересов обладателя патента, к примеру:
  • ст. 1363 ГК РФ устанавливает сроки, в течение которых действует исключительное право на объект, после чего он переходит в общественное достояние, что означает возможность свободного использования всеми без необходимости получения разрешения, уплаты вознаграждения;
  • одним из условий предоставления объекту охраны выступает его промышленная применимость, возможность признания его вкладом в развитие техники, то есть польза для общества.

Понятие и предмет патентного права

1. Понятие патентного права

Значение патентного права в развитии науки и производства в стране нельзя переоценить. Патентное право призвано защищать изобретателей, создающих не менее ценные объекты, чем материальные вещи. В большинстве развитых стран последние годы наблюдается всплеск патентования изобретений и других объектов промышленной собственности. Так, в США за последние десять-пятнадцать лет утроилось количество выдаваемых изобретателям патентов.

В Российской Федерации с середины 90 гг. почти в два раза увеличилось общее количество подаваемых в Роспатент заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Так, в 1997 г. было подано 19992 заявки на изобретение, а в 2000г. — 28688; и соответственно 2356 и 4631 заявки на полезные модели, 1266 и 2290 заявки на промышленные образцы 69 .

Патентное право как и авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле — это подотрасль гражданского права, регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В субъективном смысле патентное право -это имущественные и личные неимущественные права патентообладателей и других субъектов патентных правоотношений.

2. Источники правового регулирования

Основным источником права промышленной собственности является Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ., а также подзаконные акты, в том числе ведомственные акты Российского Агентства по патентам и товарным знакам, регламентирующие процедуру регистрации объектов патентного права. Так, порядок подачи заявки на изобретение регулируется Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82 «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил»70 . Размеры госпошлины за регистрацию изобретения и других объектов устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 12.08.1993г. № 793 «Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем»71 .

3. Объекты патентного права

К объектам патентного права относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение должно отличаться изобретательским уровнем, т.е. оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В некоторых странах употребляется термин «неочевидность». Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные изобретения и полезные модели. Признак промышленной применимости состоит в том, что оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Читайте также:  Не оплачен отпуск по беременности и родам

История патентного законодательства на территории РФ

История научно-технического изобретательства и его правовой защиты уходит своими корнями в глубокое прошлое России.

В России юридическая форма патента развилась из феодальной привилегии, и вплоть до Октябрьской революции охранный документ назывался именно так. Причем привилегия как частноправная монополия была заимствована из феодальных жалованных грамот.

До XVI века жалованные грамоты-привилегии выдавались в большинстве случаев монастырям и реже частным лицам. Большое количество жалованных грамот было выдано на право заниматься промыслом и беспошлинпр и разработку полезных ископаемых.

Выдача привилегий, по существу, на изобретения, началась к середине XVIII в., и первая из них была выдана в марте 1748 г.

До 1812 года было выдано всего 76 привилегий на «промыслы, торговлю и изобретения в ремеслах и художествах».

17 июня 1812 г. Был подписан Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах», являющийся первым патентным законом в России. В первой главе Манифеста определялось, что «привилегия является свидетельством, удостоверяющим факт предъявления изобретения правительству как собственности предъявителя».

Установив общие правила о привилегиях, Манифест не уполномочивал органы государственного управления в обязательном порядке выдавать охранные документы во всех случаях, когда в заявке содержатся признаки изобретения. Выдача привилегии производилась Министерством внутренних дел по департаменту мануфактур и внутренней торговли с утверждением Государственного совета и от имени царя оформлялась специальным указом.

«Положение о привилегиях», утвержденное 22 ноября 1833 года конкретизировало большинство пунктов Манифеста 1812 г. Была обеспечена охрана такой категории изобретательских предложений, как усовершенствование. «Положение о привилегиях» предъявляло более высокие требования к заявочным материалам, вводило систему предварительного рассмотрения заявок. Однако факультативного принципа выдачи оно не отменяло: автор изобретения, успешно прошедший проверку, мог и не получить привилегии.

Развитие капиталистических отношений в России обусловило появление нового законодательного акта в области изобретательства, а в 1870 году Указом «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения», утвержденным 30 марта 1870 г., выдача привилегий стала обязательной для государственных органов, если заявочные материалы отвечали всем требованиям, установленным законодательством. Такими органами стали Министерство Финансов и Министерство государственных имуществ.

Последним существенным актом в области изобретательства, принятым в дореволюционной России, было «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования» от 20 мая 1896 года. Оно окончательно закрепило принципы буржуазного патентного права, детально разработанные к тому времени во многих странах, вводило проверочную систему выдачи охранных документов на изобретения. Этим положением, введенным в действие с 1 июля 1896 года, создавался специальный орган – Комитет по техническим делам, на который возлагалась задача рассмотрения заявок и выдачи привилегий на изобретения.2

За весь дореволюционный период с 1813 по 1917 г. Было зарегистрировано 36 079 изобретений. 29 730 привилегий (82,4%) получено иностранцами и только 6349 (17,6%) — отечественными изобретателями. Министерством государственных имуществ было выдано 140 привилегий на сельскохозяйственные изобретения.

Процесс организации и становления советского изобретательства был нелегким. Гражданская война, разрушенное народное хозяйство, отсутствие готовых специалистов из среды рабочих и крестьян в первые годы Советской власти тормозили дело изобретательства и рационализации. Но уже в эти году в крайне сложных условиях были заложены основные принципы руководства изобретательством, которые получили свое развитие на следующих этапах истории нашей страны. Создание государственного органа по руководству изобретательством в лице Комитета по делам изобретений (Комподиза) при НТО ВСНХ, обладающего более широкими функциями, чем обычное патентное ведомство, имело большое значение. Одновременно налаживалось государственное руководство на местах, которое осуществляли совнархозы (СНХ).

30 июня 1919 г. Был принят декрет «Об изобретениях (Положение)» — первый законодательный акт, положивший начало советскому изобретательскому праву. Им вводилась новая форма правовой охраны изобретения — авторское свидетельство, соответствовавшее общественным отношениям, сложившимся после Октября 1917 года. (Государство брало на себя заботу о практическом применении изобретения).

Всего за период с января 1918 по сентябрь 1924 г. В Комподиз было подано 6 467 заявок. Публикация выдаваемых по ним заявочных свидетельств Комподизом не проводилась. В качестве охранных документов в этот период было выдано только 28 временных авторских свидетельств , которые в конце 1924 г. После принятия нового патентного законодательства были заменены патентами.

Этапы патентования изделий

Получение патента состоит из 4 основных этапов:

  1. Формирование заявки на получение патента и ее отправка в ФИПС (Роспатент).
  2. Формальная экспертиза на патентоспособность изделия.
  3. Экспертиза по существу.
  4. Выдача патента (или отклонение заявки).

В случае отрицательного ответа, итоги экспертизы можно оспорить, обратившись к патентным поверенным.

При подготовке заявки, надо руководствоваться видом изделия. Так, заявка на получение патента на изобретение должна включать в себя:

  • подробное описание изделия, алгоритмов работы с ним, технических характеристик материалов и полным обоснованием практической применимости;
  • формулу изобретения, основанную на описании и его основных характеристиках;
  • чертежи, схемы, эскизы и другие приложения, важные для понимания работы устройства или технологии;
  • реферат;
  • персональные данные заявителя.

При подаче заявки на получение патента на полезную модель, прилагаются:

  1. Описание, раскрывающее практическую пользу изделия, особенности использования, технические характеристики.
  2. Персональные данные заявителя.
  3. Чертежи, схемы и другие документы, поясняющие работу изделия.
  4. Формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению.
  5. Реферат.

При подаче заявки в Роспатент на регистрацию промышленного образца, указывают:

  • персональные данные заявителя;
  • набор высококачественных изображений изделия, важных для понимания его характеристик и определения его признаков;
  • чертежи и схемы, необходимые для пояснения строения промышленного образца;
  • описание изделия, раскрывающее его уникальность и полезность.

Особый акцент нужно сделать на раскрытии пользы от изделия — проблемах, которые оно решает. Также в ст.1349 п.4 указывается, что патент не может быть выдан на изделия, противоречащие интересам общества, принципам морали и гуманности.

Что защищается патентным правом, где и как его оформить

11.05.2017

Главная / Материалы / Патентное право

Что защищается патентным правом, где и как его оформить и каким критериям должны соответствовать объекты патентных прав.

Патентные права — это интеллектуальные права на:

  • изобретения, то есть решения технических задач, относящихся к материальному объекту;
  • полезные модели, то есть нематериальные объекты, относящиеся к устройствам;
  • промышленные образцы, то есть дизайн, внешний вид и эргономические свойства изделия.

Патентные права бывают трёх видов:

  • исключительные права (они же коммерческое);
  • право авторства (то есть право называться автором изобретения, модели, образца);
  • другие права (например, право на патентирование).

Понятие патентного права

Патентное право является одним из относительно обособленных подразделений (институтов) российского гражданского права. Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. Как известно, в течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовалась не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Для любых предложений по сайту: [email protected]